Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik.
Особенности права промышленной собственности и правового режима ноу-хау в зарубежных странах
Содержание:
- 20 октября 2023
- 48 минут
- 184
Как работают патенты
В то же время, как и в деле выполнения особых прав на изделия, защищаемые авторским правом, похожие права на результаты, защищаемые правом промышленной собственности, выполняются посредством различных договоров, которые диктуются обязательственным правом (договора об изъятии права, договоров на лицензию изобретений и т.п. объектов и договора о вручении новинки).
Понимание работы правовых структур в сфере защиты, передачи и использования технических открытий обретает все более важное значение, учитывая расширяющуюся внешнеэкономическую деятельность предприятий, которые обладают правом свободного проведения экспортно-импортных процессов, в том числе действий с лицензиями на изобретения и передачей новинок.
Позиции касательно сферы защиты и пользования производственного владения, кроме национальных патентных и иных правил, регулируют многочисленные международные уговоры, среди них Парижская конвенция имеет одно из важнейших значений. Она была заключена 20 марта 1883 г. и с того времени ее многократно пересматривали: Рим (1886г.), Мадрид (1890 и 1891 гг.), Брюссель (1897 и 1900 гг.), Вашингтон (1911 г.), Гаага (1925 г.), Лондон (1934 г.), Лиссабон (1958 г.) в этих и иных городах мира. На данный момент в Парижской конвенции числится более 170 государств. Главная направленность конвенции – упрощение обоюдной протекции объектов промышленной собственности в государствах-участниках.
В то же время Парижская конвенция предоставляет формулировку производственному владению. В соответствии со ст. 1 (3) «производственное владение толкуется в наиболее общем смысле и касается не только производства и продажи в действительном смысле слова, но и сферы сельскохозяйственного и добывающего производства и изделий производственного и естественного происхождения». Государства-участники конвенции составляют Союз по защите производственного владения. Вместе с Парижской конвенцией и Союзом по защите производственного владения есть также и многие иные международные соглашения и структуры по защите данной собственности.
Патентное право на открытие
Типичным видом производственного владения является патентное право на открытие. При всём этом на данный момент растет значимость таких объектов производственного владения, как производственные образцы, полезные модели, бренды и иные формы обозначения изделий. У всех этих объектов есть как общие качества, так и некоторые отличия. Отличия в том, что изобретения и полезные модели рассматривают как технические открытия, а, в свою очередь, производственные образцы – это правовой вид дизайна или технической красоты. Выражения изделий – средства индивидуализации товаров, их рекламирования и гарантирования их работоспособности, т.е. средства прямой конкурентной борьбы за покупателя. Точки соприкосновение между рассматривыемыми объектами – это исключительность прав их обладателей, местная и временная лимитность этих прав, сходство в их регистрации и охране.
Государственные законы и мировые уговоры подразумевают права владельцев частных прав на пользование защищенными изобретениями, полезными моделями, производственными образцами и товарными определениями по своей воле, их право запрета на использование третьими лицами и правовые формы похожего использования – посредством уступки прав или представления лицензий. Область работы частных прав чаще всего заканчивается границами государств, которые выдали охранные документы (патенты Европы и некоторые другие являются исключением).
Охранные свидетельства выдаются на большой промежуток времени с правом продления в определенном порядке. Частные права регистрируются посредством подачи заявки в уполномоченное ведомство. Несоблюдение частных прав влечет за собой использование средств административной, имущественной и уголовной ответственности.
После принятия английского Статута о монополиях (1624 г.) патентное право на открытия «обросло» многими законами. Патентные правила неоднократно пересматривали, приспосабливали к изменяющимся условиям развития социума. К примеру, во Франции патентный закон принят в 1791 г. и пересмотрен 1844 г.; в США – также в 1791 г. (пересмотрен в 1836 г.); в Германии – в 1877 г. (модернизирован в 1891 г.). Вместе с государственными патентными законами и подчиняющимися законам нормативными актами источниками патентного права значатся огромное количество прецедентов.
Текстовая составляющая законов многих стран опубликована в переводе на русский в двух сборниках и в огромном количестве отдельных изданий с комментариями. Чтобы ориентироваться в действующих патентных законах мира, полезно использовать публикацию «Изобретательское и патентное право стран мира» (М., 1983). Помимо этого, интересно «Руководство по совместной изобретательской деятельности».
Функционирование государственных патентных законов в цивилизованных странах дополняют нормы мировых соглашений. Помимо этого, для стран Европы большую значимость в сфере защиты изобретений имеют условия двух областных конвенций: Мюнхенской конвенции о выдаче европейских патентов (1973 г. в ред. 2000 г., действующей с 17 декабря 2007 г.) и Люксембургской конвенции о европейском патенте для Общего рынка (1975 г.). Они появились в итоге длительной процедуры сближения и стандартизации патентного права государств Западной Европы. Довольно упомянуть, что один из ранних планов договора о европейском патенте был напечатан профессором из Германии Э. Раймером еще в 1900 г. А одни из первых «европейских патентов» были присвоены патентным ведомством Европы сразу для ряда государств-участников. Европейский патент, присвоенный к имени заявителя одному их государств, которое входило в Общий рынок, машинально применялся во всех государствах ЕС.
И та, и другая патентная конвенция Европы сильно повлияли на государственное патентное законодательство государств-участников, которые модернизировали свои патентные правила согласно ЕПК или с Люксембургской конвенцией. В ЕПК являются членами: Италия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Швеция, Лихтенштейн, Люксембург, ФРГ, Франция, Великобритания и др. Конвенция обрела действие 7 октября 1977 г. (для ФРГ, Франции и др.), 1 мая 1978 г. (для Швеции), 1 декабря 1978 г. (для Италии), 1 мая 1979 г. (для Австрии) и 1 апреля 1980 г. (для Лихтенштейна).
Все государства – участники ЕПК приняли свежие законы или внесли изменения работающих патентных законов, чем достигли их конкретной стандартизации. Эта процедура коснулась и государств, не состоящих в ЕПК, которые внесли весомые редакции в свои государственные патентные законы «в духе ЕПК».
По свидетельству Л. Бентли и Б. Шерман, Мюнхенская конвенция («ЕПК-1973») с 17 декабря 2007 г. работает как «ЕПК- 2000», и в ней имеют членство 34 европейских государства.
Патентоспособность
В эмпирической плоскости в патентном праве большую значимость имеет определение изобретения и категории его патентоспособности. В патентных законах и мировых конвенциях не дают формулировку сути изобретения. В них лишь описывают категории его патентоспособности, которыми и руководствуется практика в процедуре разбора заявок и присвоения патентов. Важными категориями патентоспособности изобретения значатся его новшество, изобретательский ранг и возможность применения в производстве.Тем не менее, немаловажно знать, что как полный «набор» категорий патентоспособности, так и толкования каждой из них в определенных государствах могут отличаться. Вдобавок, этот «набор» может изменяться, исправляться.
Новшество изобретения определяют посредством определения ранга техники. Изобретение признают новым, в случае когда оно не относится к рангу техники на дату преимущества заявки. Категория ранга техники используется патентным правом в государственном мировом масштабах. В формулировку ранга техники включаются все знания, которые стали доступны неопределенному кругу лиц посредством вербального или письменного описания, путем использования на практике или иным методом. Следовательно, категория ранга техники подразумевает совершенное мировое новшество изобретения.
По итогу после того, как приняли две европейские патентные конвенции, самая жесткая категория новшества – абсолютное мировое новшество, – использовавшаяся раньше исключительно в государствах романской системы (Франции, Бельгии), применяется и в государствах, где раньше требовалось сравнительное мировое новшество (ФРГ, Швейцария, Австрия), и в государствах с местным новшеством (Великобритания). На сегодняшний день компрометирующим новшество изобретения значится наиболее широкий круг источников и действий – отечественные и иностранные печатные публикации, патенты, заявки на патенты, свободное использование изобретения в любом государстве, вербальное разглашение сути изобретения. К этим источникам относится необходимость их доступности неограниченному кругу лиц: в случае, когда данные об изобретении разглашены в материалах, доступных лишь отдельным лицам, например в деловой переписке или закрытых изданиях, то данная огласка не компрометирует новшество изобретения.
По единому закону новшество изобретения формируется на дату приоритета заявки, совпадающую с днем когда она поступила в патентное ведомство. Вместе с тем правом на подачу заявки пользуются как творец изобретений, так и иные лица (например, работодатели создателей), которых признают заявителями. В разрез с этим, в США до недавнего времени преимущество имел первый изобретатель, который подал заявку (First inventor to file). Однако § 3 Закона США от 16.09.2011 предвещал трансформацию от концепции «первый изобретатель» к концепции «первый заявитель», соответственно которому преимущество определяется по дате подачи в патентное ведомство первой заявки на патент.
При всем этом в большом количестве государств предоставляют защиту изобретениям на официальных мировых выставках, из-за чего показ изобретений как экспонатов не забирает права запатентовать его не позже обусловленного срока, обычно в шесть месяцев, при соблюдении определенных формальностей (в Японии, Финляндии и др.). Вместе с тем дату преимущества заявки устанавливают по времени оставления экспоната на выставке. Такая дата называется выставочным преимуществом.
Крайне весомое практическое значение для акселерации обоюдного патентования изобретений в разных государствах имеет закон о конвенционном преимуществе, который устанавливает Парижская конвенция. Субъект, который подал заявку на присвоение патента в одном государстве-участнике этой Конвенции, не позже 12 месяцев со дня подачи первой верно оформленной заявки, имеет преимущество в любом другом государстве-участнике, т.е. имеет привилегию на приоритетную защиту изобретения в сравнении с государственными заявителями.
Одного независимого новшества не хватит, чтобы признать изобретение новым. Также необходимо весомое доказательство присутствия деятельности изобретателя . До момента когда приняли европейские патентные конвенции в большинстве государств, применялась категория «ранга изобретения» или «изобретательского действия». В США, Великобритании и нескольких иных государствах используют категорию «неочевидности». Согласно § 103 патентного закона США объект не патентоспособен, «в случае, когда отличия между предметом, на который ссылается патент, и предыдущим рангом техники таковы, что предмет до действительной даты подачи обусловленного изобретения был бы абсолютно очевиден любому лицу, которое обладает стандартными знаниями в области науки, относящейся к данному предмету».
Изобретательская деятельность
Изобретательская деятельность – наиболее весомая черта патентоспособности изобретения в государствах-участниках европейских патентных конвенций. Все описанные черты творческой деятельности изобретателей тесно связаны между собой Конкретно, черты изобретательской деятельности или ранга изобретения часто раскрываются посредством определения его неочевидности. Изобретение признается базирующимся на деятельности изобретателя, в случае когда оно на поверхности для специалиста из ранга техники (ст. 56 Мюнхенской конвенции о выдаче европейских патентов).
Доказать присутствие деятельности изобретателя или другую похожую черту достаточно сложно, ведь это связано с таким субъективным нюансом, как понимание «среднего специалиста». Из-за этого в практике выработали список черт, призванных помочь в этом.
Открытие признают следствием деятельности изобретателя, в случае когда:
- имеющиеся открытия не достаточны для удовлетворения имеющегося спроса;
- на протяжении большого временного отрезка специалисты не могут найти решения подобного этому;
- создатель переступил весомые технические сложности;
- «технические предрассудки», закоснелость и «техническую слепоту» специалистов, которые прошли стороной данное решение.
Объектами изобретений, которые защищены патентным правом, значатся приборы, методы и вещества, а также применение известных объектов по новому, ранее неизвестному назначению. Исключение составляют некоторые весомые нетехнические открытия, во-первых штаммы – производители веществ. Тождественные изобретения являются основой нынешней производственной микробиологии. Динамично защищаются патентами изобретения в сфере автоматизированных систем, комплексной механизации производства, химии и других многообещающих направлений техники и технологии. В определенных странах можно защитить средствами патентного права алгоритмов и программ для Электронно Вычислительных Машин (ЭВМ), а также итогов генной инженерии.
Обычными формами или структурами анализа заявок значатся явочная и проверочная. Первая структура подразумевает присвоение патентов после проверки соответствия заявки некоторым требованиям без осуществления анализа по существу заявленного решения, т.е. его соотношения всем легальным чертам патентоспособности. При проверочной структуре патент присваивается исключительно после осуществления анализа по существу. Впрочем, на сегодняшний день различия между явочной и проверочной структурами сильно размываются. Еще одной причиной, иным видом самобытной реакции патентной структуры в ответ на усложнение современных информационных процедур стала структура оттянутого анализа заявок.
Основной направленностью Договора о патентном объединении, который подписали в Вашингтоне 19 июля 1970 г., значится, как это подчеркивают во вступлении, стремления государств, которые пытаются договориться «облегчить и сделать менее затратной защиту изобретений, когда такая защита требуется в нескольких странах». Согласно договору, заявитель, который желает осуществить защиту изобретения в нескольких странах, имеет право сформулировать и подать в национальное патентное ведомство «международную заявку» (на одном языке и за одну серию пошлин). Осуществление по такой заявке мирового поиска и мирового предварительного анализа уменьшает усилия разных заявителей и патентных ведомств государств-участников, а также оптимизирует анализ заявок и повышает вероятность присвоения более «сильных» патентов.
Наращивание массива заявок по итогу привело к сильной задержке сроков их разбора. В поисках выхода из кризиса множество стран перешло на структуру отложенного анализа. Отложенный анализ заявок на изобретения применяют в Австралии, Великобритании, Нидерландах, ФРГ, Японии.
При структуре отложенного анализа по всем заявкам осуществляется предварительный анализ (тестирование на согласие заявок формальным требованиям). По истечению срока в 18 месяцев со дня преимущества заявок осуществляется их выкладка и опубликование. С данного момента изобретению присваивается временная ограниченная защита. В то же время подразумевается право как заявителя, так и причастных третьих лиц подавать прошения в границах обычно 5–7-летнего срока об осуществлении полного анализа заявок. Структура отложенного анализа дает возможность немного облегчить деятельность патентные ведомства от разбора огромной массы заявок.
Подразумеваемое патентом частное право на изобретение проявляется в возможности обладателя патента использовать изобретение по своей воле всеми разрешенными законом способами: создавать изделия на основе изобретения, использовать их, пользоваться запатентованным способом, торговать патентованными изделиями, провозить в страну и т.п.
Продажа лицензий
Торговля лицензиями имеет много преимуществ по сравнению с продажей изделий в натуральной форме. Лицензиар получает прибыль без продажи готовых товаров на рынке, а лицо, купившее лицензию, экономит время и средства на работу над изобретением.
Существуют простая, исключительная и полная лицензии. При продаже простой лицензии, у обладателя патента остается право использования изобретения и выдачи тождественных лицензий иным лицам, которые станут после этого «взаимными конкурентами». По правилам исключительной лицензии право использования изобретения на обусловленных заранее правилах предоставляется только лицу или организации купившей лицензию. Ни сам обладатель патента, ни другие лица или организации купившие лицензии не могут использовать изобретение на тех же условиях. При продаже полной лицензии, лицу или организации, купившим полную лицензию переходят все права, которые влечет за собой патент на определенный срок обусловленный при заключении договора.
В зарубежных государствах сформировался новый класс договоров, намного раньше, чем в России, который, допустимо именовать категорией договоров об обретении и использовании частных прав и новшеств, включающий вместе с договорами об изъятии частных прав и лицензионными договорами о присвоении права пользования объектами частных прав, договоры о передаче незащищамых новшеств, на которые у его обладателя имеется не частное право, а настоящая монополия.
Помимо изобретений в определенных государствах защищаются мелкие изобретения – полезные модели (ФРГ, Италия, Испания, Япония и др).
К примеру, в Италии, ФРГ и Японии снижены запросы по отношению к рангу новизны. Кстати, в этих странах допускают модернизирование заявки на присвоение патента на изобретение в заявку на полезную модель. Патент на полезную модель присваивается по явочной или проверочной структуре и дает владельцу частное право, тождественное праву патента на изобретение. Время действия защитного свидетельства на полезную модель короче, чем на изобретение, и составляет: в Италии – четыре года, в ФРГ – до шести лет и в Японии – 10 лет со дня публикации заявки, но не больше 15 лет со дня ее подачи.
Весомым объектом производственного владения значится производственный образец. Под качеством продукта, как правило, подразумевается соответствие его данных новейшим открытиям науки и техники мира, долговечностью, экономичностью и работоспособностью. Тем не менее исключительно этих черт недостаточно для удовлетворения высочайших потребительских качеств изделий и их способности к конкурентности. Требуется, чтобы изделия угождали запросам потребителей с точки зрения эстетики их формы, цвета, эргономики, а также упаковки и требований моды. Данный вопрос решается посредством развития дизайна и защиты технико-эстетических ценностей продуктов как промышленных образцов.
Брендирование
Специфическая форма продукта или рисунок на поверхности продукта может защищаться, как промышленный образец. В определенных государствах, к примеру, в Англии, производственным образцом признают даже цвет продукта. Появление защиты производственных образцов стало очевидным следствием конкуренции: огромные производственники имели интерес в том, чтобы форма, вид выпускаемых ими новейших производственных продуктов не копировались другими организациями, не применялись против них в конкурентной борьбе. Они пытались сделать внешнее оформление своих изделий своей собственностью, подобно собственности на новые изобретения, которые используют в производственных продуктов.
Учитывая все это, требуется знать, что в одном ряду с патентно-правовым методом защиты производственных образцов, регулируемых этими законами, имеет место и защита их по авторско-правовому методу как изделий художественного творчества. Преимущественно применяют патентно-правовой метод защиты. В определенных странах производственные образцы защищаются нормами авторского права, а в некоторых – бывает и двойная защита. Правовой защите уделяют колоссальное внимание в мировых договоренностях, прежде всего в Парижской конвенции.
Под производственным образцом подразумевается эстетическое решение наружности производственного продукта. Продукт, которому придается должная наружность, значится предметом производственного образца. Из-за этого невозможно сравнивать производственный образец как концепцию, идею с его материальной реализацией в реальном объекте. Вместе с художественными качествами важными чертами производственного образца значатся его новизна, оригинальность наружности товара или комплекс того и другого, а также возможность применения в производстве.
Владелец частного права вправе сам использовать производственный образец и воспрещать его использование третьими лицами без лицензии. Те, кто нарушат права на производственный образец, понесут назначенную законом ответственность. При этом в государствах с патентно-правовой системой защиты нарушением признают любое сходство наружности товаров с зарегистрированным производственным экземпляром, а в странах с авторско-правовой моделью – исключительно непосредственное копирование.
Растущее значение в цивилизованных государствах обретает правовая защита разных форм маркировки товаров: брендов, производственных наименований и географических указаний.
Законы бизнеса и защита прав организаций и конкретных лиц на одиночное обладание некоторыми видами изделий давно разработали собственные требования к изделиям, которые поступают на рынок. Один из них гласит: изделие должно быть обозначено конкретным знаком или символом. Необозначенные изделия чаще всего ценятся меньше, а в некоторых случаях вовсе не допускаются к продаже.
Обозначение брендом имеет две главные направленности: гарантировать высокое качество изделия и убедить потребителя покупать данный товар. При всем этом каждый бренд создан для определения товаров. Какую бы форму ни принимали бренды, их единой целью является возможность отличить отдельную организацию, услугу или продукт от конкурирующих организаций, услуг или продуктов. Так, главными целями бренда значатся различительная, гарантийная и рекламная.
Существуют товарные знаки, состоящие из слов, изображений, а также комбинированные, объемные и другие товарные знаки. Существуют также знаки обслуживания, которые, в противовес от товарных знаков, используемых в первую очередь для обозначения товаров, применяются в основном в области оказания услуг и функционирования торговых, транспортных, страховых, банковских и туристических организаций.
Весомую внешнеторговую значимость брендов создает колоссальное внимание к сравнительно-правовому анализу данных объектов производственного владения в Испании, ФРГ, Италии, Франции, странах Бенилюкса и в ЕС. В одно время с этим большую значимость придают международно-правовой защите брендов и знаков обслуживания. Кроме Парижской конвенции задачи правовой защиты и пользования брендами регламентируются Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (14 апреля 1891 г.) и Ниццским соглашением о международной классификации изделий и услуг для регистрации знаков (15 июля 1957 г.).
Правовая защита брендов
Частное право на бренд появляется в итоге оформления его в государственном ведомстве или использования в имущественном обороте. В соответствии с порядком появления права на бренд различают страны действия «концепции регистрации» и «концепции первого использования». В определенных странах допускают использование обеих концепций, причем в одних случаях достаточно факта использования либо оформления знака, а в других требуется и использование, и оформление знака.
По тому же принципу с правом на изобретение и производственный образец частное право на бренд проявляется в присвоении исключительно владельцу знака права его абсолютного хозяйственного использования, ликвидируя из числа использующих всех третьих лиц. По законам зарубежных государств владелец частного права вправе:
- обозначать товарным знаком своё изделие, т.е. ставить его на товарах или на упаковке;
- пускать маркированные изделия в оборот;
- использовать знак в рекламе;
- передавать права на знак либо отдавать право пользования знаком третьим лицам путем продажи им лицензий.
На сегодняшний день учащаются случаи нарушения прав на бренд, преимущественно на те которые известны на весь мир. Прецеденты «пиратства», неправомерного копирования обширно используются по отношению не только к изобретениям и производственным экземплярам, но и защищаемым брендам. «Все, что мир сделает, Азия подделает». Данные слова помещены на постер адвоката из Бангкока Бунма Тетаванита, который участвовал в защите прав ТНК в Юго-Восточной Азии, их можно отождествлять с положением дел касательно товарных знаков и других объектов производственного владения и в других частях света. В Бангкоке, Джакарте, Сингапуре, Куала-Лумпуре клиентам часто советуют наведаться в организации, где по ценам,которые в десятки раз меньше, можно приобрести текстиль, видеозаписи, радиотехнику, часы, духи, лекарства, компьютеры и их составляющие, а также автозапчасти, если пожелаете, с наклеенными названиями фирм – от часовой «Ролекс» до «ИБМ»,которая выпускает электронику.
Также повсеместно применяются и защищаются брендовые наименования, т.е. определенные названия или «имена» фирм. Как брендовое наименование чаще всего используется свое имя бизнесмена или обладателя предприятия: «Сименс», «Крайслер», «Нобель» либо выдуманное название, отражающее направленность фирмы: «Дженерал Моторс», «Ксерокс», «Адидас». Брендовое наименование по мере использования обретает конкретную официальный статус, который усиливает положение организации в конкурентной борьбе, и поэтому само по себе становится экономической ценностью. Из-за этого брендовое наименование значится объектом производственного владения.
Право на фирменное наименование чаще всего появляется в момент оформления фирмы в государственном или местном реестре государства происхождения. В некоторых государствах для появления указанного права хватает исключительно факта применения наименования с фамилией владельца фирмы.
Парижская конвенция значительно облегчает обоюдную защиту фирменных наименований в государствах-участниках. Согласно ст. 8 Конвенции «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». Тем не менее в связи с тем, что в определенных странах работает концепция обязательного оформления фирменных наименований, задача о системе и среде их защиты в конкретных странах требует индивидуального разбора и толкования.
Суть права на фирменное наименование заключается в том что его владельцу предоставляется возможность свободно использовать его на территории конкретной страны или конкретной ее области (в зависимости от масштабов регистрации или использования), а также за границей. Ввиду того, что брендовое наименование как нематериальная собственность не изымаема от организации, им нельзя торговать, его невозможно подарить или передать лицензию на него. Потому то право на брендовое наименование чаще всего передается другому обладателю исключительно вместе с передачей самой организации.
Качество и конкурентоспособность некоторых изделий в большей мере зависят от того, где и кем они изготовлены. Производители таких изделий стимулированы в огласке на товарах и их таре наименований мест создания или указания происхождения подобных товаров и их правовой защите от конкурентов. В общем смысле в данную категорию объектов производственного владения включают и обозначения, которые свидетельствуют о том, из какого материала или каким способом создано изделие: «Рure wool» («чистая шерсть») либо «Hand-worked» («ручная работа»).
Виды регистрации географических указаний могут быть различными: это и надписи вроде «Made in USA» («сделано в США»), и нанесение символического рисунка или силуэта Эйфелевой башни (что сразу же вызывает ассоциацию с Парижем и Францией как родиной товаров), и прямое указание на товаре, ярлыке, этикетке рода изделия и места его происхождения: «Espadas de Toledo» («Толедские клинки»), «Dortmunder Bier» («дортмундское пиво»), «Aceros de Solingen» («золингеновская сталь»), «брюссельские кружева» и т.п.
Особенности географических наименований
Рост спроса на постоянной основе на подобные товары приводит к оптимизации их создания вне мест их первоначального происхождения (однако с сохранением исходных географических наименований): «швейцарский сыр», «итальянский салат», «гавайская рубашка», «панама», «коньяк», «шампанское», «чеддер» и т.п. Это, естественно, невыгодно производителям оригинальных товаров, которые имеют все основания, для того чтобы ставить перечисленные географические указания на свои изделия.
Разумеется, на сегодняшний день уже никто не требует посредством суда проставления на каждой панамской шляпе указания ее первоначального происхождения из Панамы или указания г. Вены на каждой «венской колбаске», если они изготовлены в другом государстве. Также во многих ситуациях суды обязывают производителей товаров (особенно таких, на которых нетрудно проставить наименование места или указание их происхождения) обозначать данные изделия указанием, позволяющим потребителям не сомневаться касательно их происхождения. Именно суды большинства государств, по искам заинтересованных лиц, обязали некоторых иностранных производителей баварского пива, испанского хереса и французского шампанского, указать названия стран их действительного производства: «Баварское пиво. Изготовлено в Австрии», «Австралийское Шерри» (вместо «херес»), «Испанское шампанское» (вместо «шампанское»).
Согласно государственному законодательству и прецедентам (в странах общего права), и мировым договоренностям указания происхождения изделий значатся более обширными обозначениями, нежели наименования мест их происхождения. Указание происхождения товаров – это название географического места их производства или добычи в общем плане (страна, район, местность, историческая область), которое призвано служить ориентиром для оценки их качества, гарантией высокого уровня потребительских свойств. Подобные указания либо вовсе не несут данных об особенных чертах изделий, обусловленных характером места их изготовления, либо сообщают ее в незначительном размере: «австралийская шерсть», «датское масло», «бразильский кофе» и т.п.
Наоборот, наименование места происхождения товара – это географическое название района или местности, вошедшее в хозяйственный оборот исключительно в качестве обозначения изготавливаемой там производственной или сельскохозяйственной продукции особого качества, ее производства или добычи: «шеффильд» – для стали, «виши» – для минеральной воды, «севрский фарфор» – для посуды или керамических изделий.
Чтобы признать охраноспособными подобные наименования требуется, чтобы они:
- отмечали место, особенные природные либо этнографические факторы которого подразумевают уникальные качества производимых или добываемых в нем изделий;
- в силу длительности применения прочно вошли в хозяйственный оборот, как определители качеств или свойств товаров, когда потребители связывают представление о них именно с местом их происхождения.
Согласно ст. 1 Парижской конвенции, к числу данных факторов относят климат, почву, флору данной местности,которые оказывают колоссальное влияние на качества изделий пищевой промышленности (сыры, окорока, вино, табачные и иные изделия), а также особые секреты производства и трудовые навыки, которые передаются поколениями в местах ортодоксального промысла. В соответствии со ст. 10 Парижской конвенции в ситуации непосредственного или косвенного использования неверных указаний происхождения товаров применяют санкции, которые предусматривает ст. 9 Конвенции.
Мадридское соглашение о санкциях за неверную маркировку происхождения изделий (15 января 2006 г.), в котором участвовало 34 страны, в том числе Франция, ФРГ, Испания, Япония и др., уточняет виды санкций и систему их применения, передавая на усмотрение государственных судов решение вопросов о том, какие указания или наименования должны использоваться в этих государствах как родовые названия изделий и использоваться беспрепятственно. Что насчет Лиссабонского соглашения, то в него входит всего 16 стран и оно регламентирует характерности защиты наименований мест происхождения товаров.
Навигация по статьям